Загрузка...
Загрузка
Работаем:
Пн - Пт с 9:00 до 21:00
Cб с 10:00 до 14:00
Онлайн:

15 мифов о вступлении в наследство в России

28.06.2022
ЧИЛИНГАРЯН ЛЕВОН ГАЙКОВИЧ
Автор:
ЧИЛИНГАРЯН ЛЕВОН ГАЙКОВИЧ
Юридические услуги частным лицам
Юридические услуги бизнесу и НКО

Миф № 1 "Иностранец не может быть собственником недвижимости в России"

Это не совсем соответствует истине. В первую очередь необходимо отметить, что по отношению к иностранцам-наследникам никаких ограничений в РФ при вступлении в наследство не установлено. Иностранец может быть наследником по завещанию, наследственному договору или по закону. Вступление в наследство иностранных граждан и другие права наследования предоставляются независимо от того, проживает ли иностранец в России или нет.

Вместе с тем, законодательство РФ устанавливает ограничения в приобретении иностранными гражданами (лицами без гражданства) права собственности на отдельные виды имущества. Например, иностранцы не могут обладать на праве собственности земельными участками, находящимися на приграничных территориях, перечень которых устанавливается Президентом Российской Федерации (ст. 15 Земельного кодекса РФ). Поэтому, если в результате наследования наследником будет являться иностранный гражданин или лицо без гражданства, соответствующие земельные участки подлежат отчуждению в течение года со дня возникновения права собственности. Те же последствия возникают для иностранных граждан и лиц без гражданства при наследовании ими земельных участков сельскохозяйственного назначения (ст. 5 и И Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»). 

Таким образом, к наследованию иностранными гражданами имущества в России применяются общие положения о наследстве, но с особенностями, вытекающими из правового статуса иностранных граждан.

Миф № 2 "Я легко восстановлю срок для принятия наследства, так как я проживаю за границей"

Наследникам, пропустившим срок для принятия наследства, необходимо учитывать, что факт нахождения наследника за рубежом не является безусловным основанием для восстановления пропущенного срока для принятия наследства. Наследник, находящийся за пределами РФ, имеет возможность дистанционно принять наследство - заверить заявление о принятии наследства и направить его почтой нотариусу либо выдать доверенность представителю для принятия наследства. Поэтому само по себе "нахождение наследника за рубежом" не является уважительной причиной пропуска.

Чтобы восстановить срок для принятия наследства, наследнику, пропустившему срок, необходимо доказать наличие одновременно следующих обстоятельств:

    наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил указанный срок по другим уважительным причинам

К таким причинам суды относят: тяжелую болезнь, беспомощное состояние, неграмотность и т.п., если данные причины препятствовали принятию наследником наследства в течение всего срока, установленного для этого законом. К подобным причинам на практике суды часто относят также длительную командировку в ином регионе или за рубежом, постоянное проживание за рубежом, установление факта родства решением суда по истечении срока для принятия наследства, малолетний возраст. Однако стоит отметить, что в судах г. Москвы зачастую практика складывается не в пользу наследников (в отличие от практики других регионов). районных судах г. Москвы утвердился такой довод, используемый для отказа в удовлетворении требований. Звучит этот довод так: "Родственные отношения наследников с наследодателем подразумевают не только возможность предъявить имущественные требования о наследстве, но и проявление внимания наследников к судьбе наследодателя".  Суды мотивируют отказ обязанностью наследников разыскивать своих родственников, интересоваться их судьбой. Примерами подобных решений могут послужить следующие судебные акты: Апелляционное определение Мосгорсуда от 24.04.2013 № 11-17378/13 по иску Марковой О.В., Руис Родригес А.В. к ДЖП и ЖФ г. Москвы; Апелляционное определение Мосгорсуда от 02.09.2016 № 33-31634/16 по иску Русаковой Е.В. к ДГИ г. Москвы; Апелляционное определение от 30.11.2016 № 33-48377/2016 по иску Графа Е.Л. к ДГИ г. Москвы; Решение Коптевского районного суда г. Москвы по иску Смирновой В.А. к ДЖП и ЖФ г. Москвы по делу № 2-777/2012. Во многом такая практика связана с активной позицией Департамента городского имущества г. Москвы (ранее Департамента жилищной политики г. Москвы), выступающего в суде ответчиком по делам о восстановлении срока для принятия наследства в виде квартиры в г. Москве (г. Москва является собственником выморочного имущества, то есть имущества не принятого наследниками, поэтому орган, управляющий имуществом г. Москвы, заинтересован в его сохранении для реализации социальных программ и т.д.). Поэтому наследнику нужно представить веские доказательства уважительности причин пропуска срока, так как, как показывает судебная практика по делам о наследстве, многие логичные доказательства уважительности пропуска срока, принимаемые в регионах, московскими судами не принимаются, а в случае отказа в восстановлении срока быть готовым обжаловать судебный акт в вышестоящих инстанциях. Не являются уважительными такие обстоятельства, как кратковременное расстройство здоровья, незнание гражданско-правовых норм о сроках и порядке принятия наследства, отсутствие сведений о составе наследственного имущества и т.п.

Наследник должен представить доказательства уважительности причин пропуска срока,  чтобы восстановить срок для принятия наследства (письменные доказательства - справки, приказы и т.д., свидетельские показания), обосновать суду невозможность по этим причинам принять наследство.

    наследник, пропустивший срок принятия наследства, обратился в суд в течение 6 месяцев после отпадения причин пропуска этого срока 

Указанный шестимесячный срок, установленный для обращения в суд с данным требованием, не восстанавливается, и наследник, пропустивший его, лишается права на восстановление срока принятия наследства.

Помните! Если отсутствуют иные наследник либо ни один из наследников не принял наследство, либо все наследники отказались от наследства, то наследство является выморочным, то есть наследуется государством. Соответственно в этом случае оппонентом в деле о восстановлении пропущенного срока является государство в лице уполномоченных органов. А спорить с таким противником по определению не просто. Поэтому важно собрать хорошую доказательственную базу и подготовить обоснованную правовую позицию.


Миф № 3 "Для вступления в наследство нужно обращаться к определенному нотариусу"

По общему правилу местом открытия наследства является его последнее место жительства. Место открытия наследства определяет нотариуса, к которому необходимо обратиться для принятия наследства и/или выдачи свидетельства о праве на наследство. По общему правилу местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя. Если место жительства наследодателя неизвестно, то можно обратиться к нотариусу по месту нахождения недвижимого имущества (наиболее ценной части недвижимого имущества наследодателя), а при отсутствии недвижимости - по месту нахождения движимого имущества наследодателя. 

С 01 января 2015 года на территории РФ действует упрощенный порядок. Гражданин, желающий открыть дело о наследстве может обратиться к любому нотариусу в пределах нотариального округа. Например, если наследодатель был зарегистрирован в г. Москве, то для оформления наследства на имущество наследодателя, имеющего последнее место жительство в г. Москве, обратиться вы можете к любому нотариусу, осуществляющему свою деятельности в пределах территории, принадлежащей г. Москве.

Однако если наследственное дело уже открыто другим наследником, то необходимо обратиться к нотариусу, в производстве которого находится наследственное дело. Узнать о наличии открытого наследственного дела можно на сайте Федеральной нотариальной палаты (реестр наследственных дел).

Миф № 4 "При вступлении в наследство нужно платить большой налог"

С 2006 года налог на наследство в России отменен. Согласно п. 18 ст. 217 Налогового кодекса РФ доходы в денежной и натуральной формах, получаемые от физических лиц в порядке наследования, за исключением вознаграждения, выплачиваемого наследникам (правопреемникам) авторов произведений науки, литературы, искусства, а также вознаграждения, выплачиваемого наследникам патентообладателей изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, не облагаются налогом на доходы физических лиц.

Вместе с тем, при вступлении в наследство и получении свидетельства о праве на наследство необходимо уплатить пошлину за выдачу свидетельства. Размер пошлины зависит от степени родства наследника и наследодателя, а также от стоимости наследства и может достигать 1 млн. рублей.


Кроме того, при продаже унаследованного имущества наследник должен уплатить налог с полученного от продажи дохода.


Миф № 5 "Наследник должен обратиться к нотариусу для принятия наследства лично"

Часто наследники, проживающие в другом регионе или за рубежом, пропускают срок для принятия наследства, полагая, что для принятия наследства нужно явиться лично к нотариусу. Однако закон допускает дистанционное принятие наследства одним из следующих способов:

  • удостоверить подпись на заявлении о принятии наследства у любого нотариуса и направить его почтой нотариусу по месту открытия наследства
  • выдать нотариальную доверенность представителю, который подпишет и подаст заявление о принятии наследства

Доверенность и заявление могут быть удостоверены также иностранным нотариусом с дальнейшим апостилированием либо консульской легализацией, а также переводом на русский язык. Допускается также удостоверение документов консульством России.

Миф № 6 "Наследником может быть только физическое лицо"

Наследником по закону действительно может быть только физическое лицо, так как предполагается наличие родственных связей. Однако наследодатель может составить завещание и завещать имущество юридическому лицу. Например, часто бизнесмены завещают некоторое имущество, доли участия в компания своему юридическому лицу либо передают по завещанию имущество благотворительному фонду.

Миф № 7 "Если наследник оставил завещание, то другие наследники не могут претендовать на наследство"

Действительно завещание имеет приоритет и при наличии завещания в первую очередь наследуют имущество наследники по завещанию. Однако закон предусматривает исключение из данного правила, устанавливая право на обязательную долю в наследство для определенных категорий наследников.

Согласно п. 1 ст. 1149 ГК РФ несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию в качестве наследников по закону, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).

Миф № 8 "Для принятия наследства необходимо обратиться к нотариусу по истечении 6 месяцев после смерти наследодателя"

Это очень опасный миф, который приводит к пропуску срока для принятия наследства, который сложно восстановить (неверное понимание закона не является уважительной причиной для восстановления срока). Данный миф основан на неверном толковании нормы закона о сроке принятия наследства.

По общему правилу наследники должны обратиться для принятия наследства в течение 6 месяцев с даты смерти наследодателя. Именно "в течение", а не "по истечении". По истечении 6 месяцев наследник уже будет считаться пропустившим срок.

Вместе с тем, свидетельство о праве на наследство выдается наследникам, обратившимся вовремя для принятия наследства, по истечении 6 месяцев с даты смерти, так как в течение этого срока могут обратиться другие наследники.

Наследственное имущество, которое находится в общей долевой собственности 2 или нескольких наследников, может быть разделено по соглашению между ними. Соглашение наследников о разделе имущества должно быть удостоверено нотариусом. Если наследники не смогут договориться о разделе имущества, то раздел может быть произведен в судебном порядке.

Миф № 9 "По наследству переходит все имущество, которое оформлено на имя наследодателя"

Наследникам не стоит забывать о наличии права общей совместной собственности супругов. Данное право означает, что все имущество, приобретенное супругами в браке, независимо от того, на кого из супругов оно оформлено, является совместно нажитым имуществом супругов, доли в имущество признаются равными. Указанное правило действует, если супруги не изменили режим собственности брачным договором. Таким образом, если наследодатель состоял в браке, брачный договор не заключил с супругом, то на имущество, приобретенное им в браке, распространяется режим общей собственности, то есть переживший супруг имеет право на выделение его супружеской доли. Соответственно половина имущества наследодателя, приобретенного в браке и оформленного им на свое имя, не входит в наследственную массу. Однако у данного правила есть и другая сторона медали. Если имущество было оформлено на имя супруги наследодателя, но приобретено в браке, брачный договор не заключался, то наследники могут претендовать на половину этого имущества (это доля наследодателя в совместно нажитом имуществе).

Миф № 10 "После смерти кредиты сгорают"

Долги, если они не связаны неразрывно с личностью умершего (как, например, алиментные обязательства и т.п.), наследуются наряду с иным имуществом. 

Согласно статье 1175 Гражданского кодекса РФ наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно, то есть совместно, каждый пропорционально его доле в наследстве. Так, например, к наследникам переходят по наследству долги по наследодателя кредиту, в том числе обязательства по уплате процентов за пользование кредитом, долги умершего должника по договорам займа, распискам, микрозаймам, иным договорам. При этом, исходя из толкования Верховного суда РФ, проценты, подлежащие уплате в соответствии со статьей 395 ГК РФ, взимаются за неисполнение денежного обязательства наследодателем по день открытия наследства, а после открытия наследства за неисполнение денежного обязательства наследником, по смыслу пункта 1 статьи 401 ГК РФ, - по истечении времени, необходимого для принятия наследства (то есть только после получения свидетельства о праве на наследство либо решения суда, подтверждающего право на наследство, проценты продолжат начисляться).

При этом по долгам наследодателя отвечают исключительно наследники. Отказополучатели (лица, которые в силу прямого указания наследодателя, данного им в завещании, получают за счет наследства определенные имущественные права или имущество) по долгам наследодателя не отвечают.

Таким образом, долги по кредиту не сгорают, а наследуется совместно с имуществом.

Миф № 11 "Нужно выплачивать все долги наследодателя"

Законодательно исключена ситуация, когда сумма наследуемого долга превышает стоимость получаемого имущества. Так, каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества. То есть если стоимости унаследованного имущества не хватает, чтобы покрыть задолженность наследодателя, то отвечать своим личным имуществом наследник не обязан. В этом случае задолженность (ее часть) признается безнадежной ко взысканию и обязательства прекращаются. 

Данное правило действует в отношении всех долгов, возникших до открытия наследства. Обязательства, которые возникают в связи с владением наследственным имуществом после принятия наследства, уже не являются долгами наследодателя и оплачиваются наследниками как свои собственные. Такими обязательствами могут стать обязательства по оплате услуг ЖКХ, налогов, сборов и т.п. 

Кроме того, наследник может отказаться от неблагополучного наследства.

Миф № 12 "Завещание легко оспорить"

На самом деле завещание очень трудно оспорить. Дело в том, что завещание - это последняя воля умершего, а потому оно является фактически священным. Чтобы оспорить завещание, должны быть очень веские основания. Как показывает практика, процент оспоренных завещаний очень низкий.

Миф № 13 "Внебрачные дети не имеют права на наследство"

Рождение детей в браке или вне никак не влияет на их правовой статус. Они прежде всего являются детьми наследодателя (если он указан как их родитель в свидетельстве о рождении либо факт отцовства установлен в суде). Внебрачные дети также являются наследниками первой очереди при наследовании по закону. "Лишить" их наследства можно только в случае, если наследодатель составит завещание или заключит наследственный договор. Но и в этом случае несовершеннолетние и нетрудоспособные дети вправе претендовать на обязательную долю.

Миф № 14 "Бывшая супруга имеет право на наследство"

Бывшая супруга имеет право на наследство только, если наследодатель завещает ей имущество. Наследником по закону она не является. Наследником по закону является супруг (-а), с которым наследодатель состоит в зарегистрированном браке на момент смерти.

Миф № 15 "Неприватизированная квартира не наследуется"

По общему правилу действительно неприватизированная квартира не входит в наследственную массу, так как она не принадлежит на праве собственности наследодателю. Однако Верховный суд РФ установил исключение из правила, когда неприватизированная квартира все-таки наследуется. Неприватизированное жилье можно включить в наследство, если наследодатель подал заявление о приватизации и документы, но умер до заключения договора о передаче в собственности и регистрации права собственности (Определение Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 21.11.2021 года по делу № 5-КГ21-144-К2).

Требуется юрист по наследству? Для оценки перспективы наследственного дела и расчета стоимости наших услуг позвоните нам по телефону 8 (495) 223-48-91 или оставьте заявку. 

Заказать

15 мифов о вступлении в наследство в России 15 мифов о вступлении в наследство в России

Миф № 1 "Иностранец не может быть собственником недвижимости в России"

Это не совсем соответствует истине. В первую очередь необходимо отметить, что по отношению к иностранцам-наследникам никаких ограничений в РФ при вступлении в наследство не установлено. Иностранец может быть наследником по завещанию, наследственному договору или по закону. Вступление в наследство иностранных граждан и другие права наследования предоставляются независимо от того, проживает ли иностранец в России или нет.

Вместе с тем, законодательство РФ устанавливает ограничения в приобретении иностранными гражданами (лицами без гражданства) права собственности на отдельные виды имущества. Например, иностранцы не могут обладать на праве собственности земельными участками, находящимися на приграничных территориях, перечень которых устанавливается Президентом Российской Федерации (ст. 15 Земельного кодекса РФ). Поэтому, если в результате наследования наследником будет являться иностранный гражданин или лицо без гражданства, соответствующие земельные участки подлежат отчуждению в течение года со дня возникновения права собственности. Те же последствия возникают для иностранных граждан и лиц без гражданства при наследовании ими земельных участков сельскохозяйственного назначения (ст. 5 и И Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»). 

Таким образом, к наследованию иностранными гражданами имущества в России применяются общие положения о наследстве, но с особенностями, вытекающими из правового статуса иностранных граждан.

Миф № 2 "Я легко восстановлю срок для принятия наследства, так как я проживаю за границей"

Наследникам, пропустившим срок для принятия наследства, необходимо учитывать, что факт нахождения наследника за рубежом не является безусловным основанием для восстановления пропущенного срока для принятия наследства. Наследник, находящийся за пределами РФ, имеет возможность дистанционно принять наследство - заверить заявление о принятии наследства и направить его почтой нотариусу либо выдать доверенность представителю для принятия наследства. Поэтому само по себе "нахождение наследника за рубежом" не является уважительной причиной пропуска.

Чтобы восстановить срок для принятия наследства, наследнику, пропустившему срок, необходимо доказать наличие одновременно следующих обстоятельств:

    наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил указанный срок по другим уважительным причинам

К таким причинам суды относят: тяжелую болезнь, беспомощное состояние, неграмотность и т.п., если данные причины препятствовали принятию наследником наследства в течение всего срока, установленного для этого законом. К подобным причинам на практике суды часто относят также длительную командировку в ином регионе или за рубежом, постоянное проживание за рубежом, установление факта родства решением суда по истечении срока для принятия наследства, малолетний возраст. Однако стоит отметить, что в судах г. Москвы зачастую практика складывается не в пользу наследников (в отличие от практики других регионов). районных судах г. Москвы утвердился такой довод, используемый для отказа в удовлетворении требований. Звучит этот довод так: "Родственные отношения наследников с наследодателем подразумевают не только возможность предъявить имущественные требования о наследстве, но и проявление внимания наследников к судьбе наследодателя".  Суды мотивируют отказ обязанностью наследников разыскивать своих родственников, интересоваться их судьбой. Примерами подобных решений могут послужить следующие судебные акты: Апелляционное определение Мосгорсуда от 24.04.2013 № 11-17378/13 по иску Марковой О.В., Руис Родригес А.В. к ДЖП и ЖФ г. Москвы; Апелляционное определение Мосгорсуда от 02.09.2016 № 33-31634/16 по иску Русаковой Е.В. к ДГИ г. Москвы; Апелляционное определение от 30.11.2016 № 33-48377/2016 по иску Графа Е.Л. к ДГИ г. Москвы; Решение Коптевского районного суда г. Москвы по иску Смирновой В.А. к ДЖП и ЖФ г. Москвы по делу № 2-777/2012. Во многом такая практика связана с активной позицией Департамента городского имущества г. Москвы (ранее Департамента жилищной политики г. Москвы), выступающего в суде ответчиком по делам о восстановлении срока для принятия наследства в виде квартиры в г. Москве (г. Москва является собственником выморочного имущества, то есть имущества не принятого наследниками, поэтому орган, управляющий имуществом г. Москвы, заинтересован в его сохранении для реализации социальных программ и т.д.). Поэтому наследнику нужно представить веские доказательства уважительности причин пропуска срока, так как, как показывает судебная практика по делам о наследстве, многие логичные доказательства уважительности пропуска срока, принимаемые в регионах, московскими судами не принимаются, а в случае отказа в восстановлении срока быть готовым обжаловать судебный акт в вышестоящих инстанциях. Не являются уважительными такие обстоятельства, как кратковременное расстройство здоровья, незнание гражданско-правовых норм о сроках и порядке принятия наследства, отсутствие сведений о составе наследственного имущества и т.п.

Наследник должен представить доказательства уважительности причин пропуска срока,  чтобы восстановить срок для принятия наследства (письменные доказательства - справки, приказы и т.д., свидетельские показания), обосновать суду невозможность по этим причинам принять наследство.

    наследник, пропустивший срок принятия наследства, обратился в суд в течение 6 месяцев после отпадения причин пропуска этого срока 

Указанный шестимесячный срок, установленный для обращения в суд с данным требованием, не восстанавливается, и наследник, пропустивший его, лишается права на восстановление срока принятия наследства.

Помните! Если отсутствуют иные наследник либо ни один из наследников не принял наследство, либо все наследники отказались от наследства, то наследство является выморочным, то есть наследуется государством. Соответственно в этом случае оппонентом в деле о восстановлении пропущенного срока является государство в лице уполномоченных органов. А спорить с таким противником по определению не просто. Поэтому важно собрать хорошую доказательственную базу и подготовить обоснованную правовую позицию.


Миф № 3 "Для вступления в наследство нужно обращаться к определенному нотариусу"

По общему правилу местом открытия наследства является его последнее место жительства. Место открытия наследства определяет нотариуса, к которому необходимо обратиться для принятия наследства и/или выдачи свидетельства о праве на наследство. По общему правилу местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя. Если место жительства наследодателя неизвестно, то можно обратиться к нотариусу по месту нахождения недвижимого имущества (наиболее ценной части недвижимого имущества наследодателя), а при отсутствии недвижимости - по месту нахождения движимого имущества наследодателя. 

С 01 января 2015 года на территории РФ действует упрощенный порядок. Гражданин, желающий открыть дело о наследстве может обратиться к любому нотариусу в пределах нотариального округа. Например, если наследодатель был зарегистрирован в г. Москве, то для оформления наследства на имущество наследодателя, имеющего последнее место жительство в г. Москве, обратиться вы можете к любому нотариусу, осуществляющему свою деятельности в пределах территории, принадлежащей г. Москве.

Однако если наследственное дело уже открыто другим наследником, то необходимо обратиться к нотариусу, в производстве которого находится наследственное дело. Узнать о наличии открытого наследственного дела можно на сайте Федеральной нотариальной палаты (реестр наследственных дел).

Миф № 4 "При вступлении в наследство нужно платить большой налог"

С 2006 года налог на наследство в России отменен. Согласно п. 18 ст. 217 Налогового кодекса РФ доходы в денежной и натуральной формах, получаемые от физических лиц в порядке наследования, за исключением вознаграждения, выплачиваемого наследникам (правопреемникам) авторов произведений науки, литературы, искусства, а также вознаграждения, выплачиваемого наследникам патентообладателей изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, не облагаются налогом на доходы физических лиц.

Вместе с тем, при вступлении в наследство и получении свидетельства о праве на наследство необходимо уплатить пошлину за выдачу свидетельства. Размер пошлины зависит от степени родства наследника и наследодателя, а также от стоимости наследства и может достигать 1 млн. рублей.


Кроме того, при продаже унаследованного имущества наследник должен уплатить налог с полученного от продажи дохода.


Миф № 5 "Наследник должен обратиться к нотариусу для принятия наследства лично"

Часто наследники, проживающие в другом регионе или за рубежом, пропускают срок для принятия наследства, полагая, что для принятия наследства нужно явиться лично к нотариусу. Однако закон допускает дистанционное принятие наследства одним из следующих способов:

  • удостоверить подпись на заявлении о принятии наследства у любого нотариуса и направить его почтой нотариусу по месту открытия наследства
  • выдать нотариальную доверенность представителю, который подпишет и подаст заявление о принятии наследства

Доверенность и заявление могут быть удостоверены также иностранным нотариусом с дальнейшим апостилированием либо консульской легализацией, а также переводом на русский язык. Допускается также удостоверение документов консульством России.

Миф № 6 "Наследником может быть только физическое лицо"

Наследником по закону действительно может быть только физическое лицо, так как предполагается наличие родственных связей. Однако наследодатель может составить завещание и завещать имущество юридическому лицу. Например, часто бизнесмены завещают некоторое имущество, доли участия в компания своему юридическому лицу либо передают по завещанию имущество благотворительному фонду.

Миф № 7 "Если наследник оставил завещание, то другие наследники не могут претендовать на наследство"

Действительно завещание имеет приоритет и при наличии завещания в первую очередь наследуют имущество наследники по завещанию. Однако закон предусматривает исключение из данного правила, устанавливая право на обязательную долю в наследство для определенных категорий наследников.

Согласно п. 1 ст. 1149 ГК РФ несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию в качестве наследников по закону, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).

Миф № 8 "Для принятия наследства необходимо обратиться к нотариусу по истечении 6 месяцев после смерти наследодателя"

Это очень опасный миф, который приводит к пропуску срока для принятия наследства, который сложно восстановить (неверное понимание закона не является уважительной причиной для восстановления срока). Данный миф основан на неверном толковании нормы закона о сроке принятия наследства.

По общему правилу наследники должны обратиться для принятия наследства в течение 6 месяцев с даты смерти наследодателя. Именно "в течение", а не "по истечении". По истечении 6 месяцев наследник уже будет считаться пропустившим срок.

Вместе с тем, свидетельство о праве на наследство выдается наследникам, обратившимся вовремя для принятия наследства, по истечении 6 месяцев с даты смерти, так как в течение этого срока могут обратиться другие наследники.

Наследственное имущество, которое находится в общей долевой собственности 2 или нескольких наследников, может быть разделено по соглашению между ними. Соглашение наследников о разделе имущества должно быть удостоверено нотариусом. Если наследники не смогут договориться о разделе имущества, то раздел может быть произведен в судебном порядке.

Миф № 9 "По наследству переходит все имущество, которое оформлено на имя наследодателя"

Наследникам не стоит забывать о наличии права общей совместной собственности супругов. Данное право означает, что все имущество, приобретенное супругами в браке, независимо от того, на кого из супругов оно оформлено, является совместно нажитым имуществом супругов, доли в имущество признаются равными. Указанное правило действует, если супруги не изменили режим собственности брачным договором. Таким образом, если наследодатель состоял в браке, брачный договор не заключил с супругом, то на имущество, приобретенное им в браке, распространяется режим общей собственности, то есть переживший супруг имеет право на выделение его супружеской доли. Соответственно половина имущества наследодателя, приобретенного в браке и оформленного им на свое имя, не входит в наследственную массу. Однако у данного правила есть и другая сторона медали. Если имущество было оформлено на имя супруги наследодателя, но приобретено в браке, брачный договор не заключался, то наследники могут претендовать на половину этого имущества (это доля наследодателя в совместно нажитом имуществе).

Миф № 10 "После смерти кредиты сгорают"

Долги, если они не связаны неразрывно с личностью умершего (как, например, алиментные обязательства и т.п.), наследуются наряду с иным имуществом. 

Согласно статье 1175 Гражданского кодекса РФ наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно, то есть совместно, каждый пропорционально его доле в наследстве. Так, например, к наследникам переходят по наследству долги по наследодателя кредиту, в том числе обязательства по уплате процентов за пользование кредитом, долги умершего должника по договорам займа, распискам, микрозаймам, иным договорам. При этом, исходя из толкования Верховного суда РФ, проценты, подлежащие уплате в соответствии со статьей 395 ГК РФ, взимаются за неисполнение денежного обязательства наследодателем по день открытия наследства, а после открытия наследства за неисполнение денежного обязательства наследником, по смыслу пункта 1 статьи 401 ГК РФ, - по истечении времени, необходимого для принятия наследства (то есть только после получения свидетельства о праве на наследство либо решения суда, подтверждающего право на наследство, проценты продолжат начисляться).

При этом по долгам наследодателя отвечают исключительно наследники. Отказополучатели (лица, которые в силу прямого указания наследодателя, данного им в завещании, получают за счет наследства определенные имущественные права или имущество) по долгам наследодателя не отвечают.

Таким образом, долги по кредиту не сгорают, а наследуется совместно с имуществом.

Миф № 11 "Нужно выплачивать все долги наследодателя"

Законодательно исключена ситуация, когда сумма наследуемого долга превышает стоимость получаемого имущества. Так, каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества. То есть если стоимости унаследованного имущества не хватает, чтобы покрыть задолженность наследодателя, то отвечать своим личным имуществом наследник не обязан. В этом случае задолженность (ее часть) признается безнадежной ко взысканию и обязательства прекращаются. 

Данное правило действует в отношении всех долгов, возникших до открытия наследства. Обязательства, которые возникают в связи с владением наследственным имуществом после принятия наследства, уже не являются долгами наследодателя и оплачиваются наследниками как свои собственные. Такими обязательствами могут стать обязательства по оплате услуг ЖКХ, налогов, сборов и т.п. 

Кроме того, наследник может отказаться от неблагополучного наследства.

Миф № 12 "Завещание легко оспорить"

На самом деле завещание очень трудно оспорить. Дело в том, что завещание - это последняя воля умершего, а потому оно является фактически священным. Чтобы оспорить завещание, должны быть очень веские основания. Как показывает практика, процент оспоренных завещаний очень низкий.

Миф № 13 "Внебрачные дети не имеют права на наследство"

Рождение детей в браке или вне никак не влияет на их правовой статус. Они прежде всего являются детьми наследодателя (если он указан как их родитель в свидетельстве о рождении либо факт отцовства установлен в суде). Внебрачные дети также являются наследниками первой очереди при наследовании по закону. "Лишить" их наследства можно только в случае, если наследодатель составит завещание или заключит наследственный договор. Но и в этом случае несовершеннолетние и нетрудоспособные дети вправе претендовать на обязательную долю.

Миф № 14 "Бывшая супруга имеет право на наследство"

Бывшая супруга имеет право на наследство только, если наследодатель завещает ей имущество. Наследником по закону она не является. Наследником по закону является супруг (-а), с которым наследодатель состоит в зарегистрированном браке на момент смерти.

Миф № 15 "Неприватизированная квартира не наследуется"

По общему правилу действительно неприватизированная квартира не входит в наследственную массу, так как она не принадлежит на праве собственности наследодателю. Однако Верховный суд РФ установил исключение из правила, когда неприватизированная квартира все-таки наследуется. Неприватизированное жилье можно включить в наследство, если наследодатель подал заявление о приватизации и документы, но умер до заключения договора о передаче в собственности и регистрации права собственности (Определение Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 21.11.2021 года по делу № 5-КГ21-144-К2).

15 мифов о вступлении в наследство в России
(16 голосов)
Рекомендуемые статьи этой категории:
Наверх